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  • 立法缺位狀態(tài)下的基本權(quán)利

    [ 劉志剛 ]——(2012-6-11) / 已閱15496次

    關(guān)鍵詞: 立法缺位/基本權(quán)利/立法不作為/法律漏洞
    內(nèi)容提要: 從應(yīng)然的角度來說,法律在基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)和保障方面起著至關(guān)重要的作用,行政立法可以在一定程度上分擔(dān)法律在基本權(quán)利實(shí)現(xiàn)方面的責(zé)任,但是,卻不能從根本上取代法律在基本權(quán)利實(shí)現(xiàn)方面的作用。在立法實(shí)踐中,由于立法不作為和法律漏洞方面的原因,使得立法出現(xiàn)了相較于基本權(quán)利的缺位。前者的原因主要有,立法由以啟動(dòng)的邏輯起點(diǎn)在現(xiàn)實(shí)層面和理念層面的不一致、多數(shù)決所固有的制度瑕疵和運(yùn)行缺陷、立法體制上的實(shí)用主義傾向和國家在立法中所處的主導(dǎo)地位等。后者主要是因法律規(guī)則在語言表述上的不周延造成的。上述原因造成的法律缺位必然會(huì)造成基本權(quán)利的虛置狀態(tài),對(duì)此,必須施加制度性的矯正。


    基本權(quán)利固然在相當(dāng)程度上是指向國家公權(quán)力機(jī)關(guān)的一種消極防御性權(quán)利,但與此同時(shí),基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)和保障在很大程度上也需要通過立法的具體化加以落實(shí),這一點(diǎn),無論是自由權(quán)還是社會(huì)權(quán)都是如此。從立法實(shí)踐來看,由于立法不作為和法律漏洞的存在,基本權(quán)利在一定程度上出現(xiàn)了虛置化現(xiàn)象,這種狀況不僅影響到了基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn),而且也從根本上侵蝕到了憲法由以存在的正統(tǒng)性基礎(chǔ)。在本文中,筆者擬對(duì)該問題做一初步的分析,以求教于學(xué)界同仁。
    一、法律和行政立法在基本權(quán)利實(shí)現(xiàn)方面之功能的應(yīng)然分析
    在人類思想歷史發(fā)展的縱向歷程中,盡管一度存在著諸多類型的國家學(xué)說,[1]但自16世紀(jì)以來,自然法學(xué)派所提出的以社會(huì)契約為基點(diǎn)的國家學(xué)說已經(jīng)發(fā)展成為現(xiàn)今世界占主導(dǎo)地位的國家學(xué)說。該種學(xué)說所固有的空想性盡管從產(chǎn)生時(shí)起便遭到了其它學(xué)派 [2]乃至自然法學(xué)者自身 [3]的撻伐和質(zhì)疑,但是,它卻在諸多國家學(xué)說的擠壓下頑強(qiáng)地存活了下來,并形成為一種世界性的關(guān)于國家的共同信仰,融入到了各國憲政制度的實(shí)際建構(gòu)和對(duì)其所做的正當(dāng)性詮釋之中。近年來,我國學(xué)者也開始重視并強(qiáng)調(diào)社會(huì)契約派的國家法律學(xué)說, [4]憲法學(xué)者更是將其作為進(jìn)行相關(guān)理論論證的當(dāng)然的邏輯前提。在上述國家理念的浸潤之下,基本權(quán)利被認(rèn)為具有先于國家而存在的自然秉性,它不僅框定了國家權(quán)力行使的外在邊限,而且將基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)和國家由以存在的正統(tǒng)性結(jié)構(gòu)性地關(guān)聯(lián)在了一起,使包括立法權(quán)在內(nèi)的諸國家權(quán)力自產(chǎn)生時(shí)起便擔(dān)負(fù)起了踐行憲法承諾、實(shí)現(xiàn)基本權(quán)利的責(zé)任。
    與其它類型的國家機(jī)關(guān)相比,立法機(jī)關(guān)在實(shí)現(xiàn)基本權(quán)利方面應(yīng)該具有更為重要的地位,其原因在于:其一,法律在某些基本權(quán)利內(nèi)容的形成方面,具有無法取代的作用。例如,德國基本法第14條規(guī)定:“所有權(quán)受保障,其內(nèi)容及限度,由法律規(guī)定”。日本憲法第29條第2款規(guī)定:“財(cái)產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容應(yīng)適合于公共福利,由法律規(guī)定之。”日本憲法第474條規(guī)定:“兩議院的議員及其選舉人的資格,由法律規(guī)定之!庇缮鲜鲆(guī)定可以清楚地看出,作為基本權(quán)利的財(cái)產(chǎn)權(quán)、選舉權(quán),其受憲法保障的限度以及內(nèi)容,必須由立法機(jī)關(guān)通過法律加以規(guī)定。那么,上述這些基本權(quán)利的內(nèi)容為什么必須由“法律”加以規(guī)定呢?筆者認(rèn)為主要有三個(gè)方面的原因:首先,基于憲法的原則性和綱領(lǐng)性特征,基本權(quán)利的內(nèi)容不可能在憲法中被具體化;其次,由法律來加以規(guī)定可以避免憲法權(quán)利被直接適用的消極影響;最后,由法律規(guī)定基本權(quán)利的內(nèi)容可以實(shí)現(xiàn)人民的動(dòng)態(tài)聯(lián)結(jié)。 [5]其二,自由權(quán)必須借助于法律來為其創(chuàng)造由以實(shí)現(xiàn)所必須的前提條件。自由權(quán)的主旨固然在于防范來自國家公權(quán)力的侵害,但是,這并不意味著僅僅依憑國家的消極無為,自由權(quán)就可以想當(dāng)然地自然獲得實(shí)現(xiàn)。美國學(xué)者唐納利對(duì)此曾經(jīng)有過形象的描述。他指出,不受虐待的人身自由通常被看作是典型的消極權(quán)利,只是要求國家不要侵犯個(gè)人的自由與身體!暗牵_保這種侵犯不會(huì)發(fā)生,在幾乎所有的情況下都要求重要的‘積極’計(jì)劃,它包括訓(xùn)練、監(jiān)督和控制警察和安全部隊(duì)”。 [6]顯然,自由權(quán)僅僅作為一種消極權(quán)利是無法實(shí)現(xiàn)的。 [7]從憲政實(shí)踐來看,對(duì)自由權(quán)相對(duì)于國家之積極面向所達(dá)成的學(xué)理共識(shí)在憲法裁判層面也獲得了共性的體認(rèn)。1981年,德國聯(lián)邦憲法法院在一個(gè)關(guān)涉廣播自由的案件中對(duì)該種權(quán)利的秉性發(fā)表見解。該判決指出:廣播自由權(quán)的消極防御功能并不足以保障廣播自由。“這是因?yàn),不受國家干預(yù)本身并不能使各種意見充分而廣泛地表達(dá)出來,防御權(quán)功能不足以實(shí)現(xiàn)廣播自由這一目標(biāo)。相反的,這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)要求建立一個(gè)體系,使得人類觀念的多樣性能夠通過廣播而獲得盡可能完整和廣闊的表達(dá)與傳遞,這樣,公眾就自然可以獲得全面的信息。為了達(dá)到這一目標(biāo),立法機(jī)關(guān)就必須立法,確立一些實(shí)質(zhì)性的、組織上的、程序上的條款以保證廣播自由真正實(shí)現(xiàn)! [8]上述裁決對(duì)于全方位地理解廣播自由權(quán)的本質(zhì)無疑是具有重大意義的,但是,該判決的學(xué)理意義顯然并不僅限于此。統(tǒng)觀自由權(quán)體系的整體框架,該裁決所蘊(yùn)涵的主題事實(shí)上在幾乎所有的自由權(quán)中都具有適用的空間。 [9]其三,法律對(duì)于框定社會(huì)權(quán)的底線、平衡社會(huì)權(quán)與自由權(quán)的關(guān)系具有無法替代的作用。與自由權(quán)相比,社會(huì)權(quán)在價(jià)值取向、功能以及救濟(jì)方式等諸多方面具有迥然相異于前者的特殊秉性。 [10]作為基本權(quán)利,盡管社會(huì)權(quán)也兼具客觀規(guī)范功能, [11]但是該“客觀規(guī)范”所施加于立法機(jī)關(guān)的卻并不是剛性的拘束,而是一種方向性的導(dǎo)引,立法機(jī)關(guān)可以基于自身對(duì)特定時(shí)段、場景之下國家所掌控資源的考量,自行決定立法的內(nèi)容與時(shí)間。從行政機(jī)關(guān)的角度來說,法律保留原則在自由權(quán)與社會(huì)權(quán)領(lǐng)域的統(tǒng)合功效是不一樣的。對(duì)于前者,法律保留原則完全適用;對(duì)于后者,法律保留原則卻并不完全適用。行政機(jī)關(guān)在實(shí)現(xiàn)社會(huì)權(quán)方面具有較大程度的裁量空間,法律只是為社會(huì)權(quán)的實(shí)現(xiàn)框定一個(gè)切實(shí)可行的底線標(biāo)準(zhǔn)。如是觀之,法律與社會(huì)權(quán)的關(guān)聯(lián)顯見得就不象和自由權(quán)那般密切,但這并不意味著法律對(duì)于社會(huì)權(quán)的實(shí)現(xiàn)是可有可無的,恰恰相反,它也是必須的。誠然,國家并不必然通過法律來實(shí)現(xiàn)社會(huì)權(quán),但是必須看到的是:現(xiàn)代社會(huì)條件下,公權(quán)力所施加之“侵害”與其基于良善之目標(biāo)而為的“給付”在外觀上往往不具有傳統(tǒng)時(shí)期的那種“徑渭分明”,在很多情形下二者往往是一個(gè)問題的兩個(gè)方面,對(duì)不同場域的個(gè)體而言尤其如此。如是以來,基于法律保留原則,法律對(duì)于行政公權(quán)機(jī)關(guān)所為的該種實(shí)質(zhì)意義上的“侵害”就是必須具備的正當(dāng)性行為依據(jù),相應(yīng)地,承載給付目的的非法律規(guī)則由于其在客觀上所具有的“侵害”效應(yīng),而不得不面臨著法律位階的提升,平衡社會(huì)權(quán)與自由權(quán)也就隨即成為其形式正當(dāng)化之后所必須面對(duì)的問題。 [12]對(duì)此,德國公法學(xué)中所提出的所謂“重大性”理論或許是關(guān)涉該問題的典型例證。 [13]
    與立法機(jī)關(guān)相比,行政機(jī)關(guān)在實(shí)現(xiàn)基本權(quán)利方面的應(yīng)然功效顯見得要遜色得多。由于國家理念及社會(huì)結(jié)構(gòu)的變遷、國家所擔(dān)負(fù)之踐行承諾任務(wù)的繁雜以及因?yàn)榱⒎ǔ绦虻拿裰鞫T致的議會(huì)多數(shù)難以形成等諸多方面的原因,立法機(jī)關(guān)已經(jīng)難以及時(shí)地、全方位地為它提供實(shí)施行政行為所必須的法律依據(jù)。在這種時(shí)代背景下,行政機(jī)關(guān)基于其在新時(shí)期所具備的、類同于立法機(jī)關(guān)的民主性外觀而獲取了原本不曾擁有的立法權(quán),打破了長期以來由議會(huì)壟斷立法權(quán)的局面,并且開始在立法格局中占據(jù)舉足輕重的地位。但是,相較于基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)而言,這種狀況并不意味著行政機(jī)關(guān)可以取代或者從根本上沖擊議會(huì)在實(shí)現(xiàn)和保障基本權(quán)利方面的地位,其原因在于:其一,形成基本權(quán)利內(nèi)容、框定基本權(quán)利界限的規(guī)則原則上應(yīng)該是法律。誠如前述,某些基本權(quán)利的內(nèi)容必須通過法律來具體形成,但是這種法律即便在行政機(jī)關(guān)與立法機(jī)關(guān)分享立法權(quán)的時(shí)代背景下,也只能限制于狹義的法律層面。其原因在于:形成基本權(quán)利內(nèi)容的法律和對(duì)基本權(quán)利施加限制的法律在邏輯上往往是關(guān)聯(lián)在一起的,在某種程度上甚至可以說是一個(gè)問題的兩個(gè)方面。為了防止行政機(jī)關(guān)以實(shí)施正當(dāng)性限制為名而變相地侵害基本權(quán)利,從而誘致“左手付出、右手收回”的風(fēng)險(xiǎn),憲法學(xué)理上要求對(duì)基本權(quán)利的限制必須基于公益的考量、通過法律的形式方才能夠施加, [14]早在法國《人權(quán)宣言》中就已經(jīng)確立了這條基本的原則。 [15]由于公益概念本身的高度不確定性,基于民主多數(shù)運(yùn)作機(jī)制而形成的法律事實(shí)上是對(duì)其進(jìn)行框定的形式標(biāo)準(zhǔn),行政立法顯然是不具備這種屬性的。 [16]其二,在給付行政領(lǐng)域落實(shí)社會(huì)權(quán)的行政立法必須遵循法律優(yōu)先的原則,而且還必須接受法律所施加的一些框架性限制。行政機(jī)關(guān)在秩序行政領(lǐng)域?qū)嵤┑墓芾硇袨橹苯雨P(guān)涉到對(duì)公民基本權(quán)利的限制,基于前述所指明的原因,必須依據(jù)法律方才能夠?qū)嵤。與之相比,給付行政領(lǐng)域的行政行為由于并不牽涉對(duì)公民基本權(quán)利的侵害,而且往往涉及到行政機(jī)關(guān)對(duì)國家可調(diào)控資源的動(dòng)態(tài)考量,因而并不苛求法律保留原則對(duì)該領(lǐng)域的完全涵蓋,行政立法可以相機(jī)介入,充當(dāng)行政機(jī)關(guān)的行為準(zhǔn)據(jù)。但是,由于該種準(zhǔn)則必須符合法律優(yōu)先原則以及法律所施加的一些框架性限制, [17]因此它所承擔(dān)的實(shí)現(xiàn)基本權(quán)利的功能事實(shí)上也應(yīng)該是處于法律的監(jiān)管之下的。更加之,服務(wù)行政背景下,給付行政之區(qū)的行為越來越多地采行私法行為的方式,而該種特殊類型的私法行為方式由于兼具公法和私法的雙重屬性,因此事實(shí)上也應(yīng)該是籠罩在基本權(quán)利和法律保留原則的檢視之下的。 [18]其三,行政機(jī)關(guān)進(jìn)行的授權(quán)立法必須受到議會(huì)或者法律的限制。20世紀(jì)以來,在諸種因素的綜合作用下,授權(quán)立法開始大量出現(xiàn),行政機(jī)關(guān)成為其中最為重要的被授權(quán)主體。 [19]基于議會(huì)的專門授權(quán)決定或者法律條文的授權(quán),行政機(jī)關(guān)開始通過授權(quán)立法和議會(huì)分擔(dān)實(shí)現(xiàn)基本權(quán)利的憲法使命。但是,這并不意味著行政機(jī)關(guān)在基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)方面能夠和議會(huì)并駕齊驅(qū),甚至可以實(shí)現(xiàn)對(duì)后者的結(jié)構(gòu)性取代。這不僅是因?yàn)榭蚨ǘ咧⒎?quán)限的法律保留原則已然將關(guān)涉基本權(quán)利之重要場域的立法權(quán)絕對(duì)性地劃歸給到了議會(huì)手中,不允許對(duì)其進(jìn)行授權(quán), [20]而且,還在于該種授權(quán)本身必須受到諸種程序上的限制。 [21]更何況,行政機(jī)關(guān)基于授權(quán)而進(jìn)行的相關(guān)立法在法律位階上與議會(huì)制定的法律還存在著迥然的差異。 [22]
    統(tǒng)合前述,筆者認(rèn)為,從應(yīng)然的角度來說,法律對(duì)于基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)具有至關(guān)重要的作用,行政機(jī)關(guān)所進(jìn)行的立法固然可以在一定程度上分擔(dān)立法機(jī)關(guān)在實(shí)現(xiàn)基本權(quán)利方面的責(zé)任,但是,它卻無法從根本上取代立法機(jī)關(guān)在該領(lǐng)域的功能。
    二、法律不作為的產(chǎn)生原因及該種狀態(tài)下之基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)
    誠如前述,法律對(duì)于基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)和保障起著至關(guān)重要的作用,由此就延伸出一個(gè)問題:當(dāng)法律基于立法機(jī)關(guān)的不作為而處于缺位狀態(tài)的時(shí)候,依憑于它而獲得實(shí)現(xiàn)的基本權(quán)利將在事實(shí)上處于一種被虛置化的狀態(tài),憲法由以存在所必須具備的正當(dāng)性將因此而在一定程度上受到侵蝕。那么,立法不作為狀態(tài)下的基本權(quán)利究竟應(yīng)該如何獲得實(shí)現(xiàn)和保障呢?對(duì)此,筆者擬從以下兩個(gè)角度進(jìn)行分析:
    首先,立法不作為的含義及其產(chǎn)生的原因。在立法主體呈現(xiàn)多元化的時(shí)代背景之下,擁有立法權(quán)的諸國家機(jī)關(guān)都有可能存在基于對(duì)其立法義務(wù)的消極懈怠而誘致的不作為。從歸根結(jié)底的角度來說,立法權(quán)在憲法理念上實(shí)際上是應(yīng)該和基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)在一起的,憲法中關(guān)涉基本權(quán)利的內(nèi)容以及進(jìn)而由其衍生出來的關(guān)涉國家義務(wù)的框定實(shí)際上就是憲法對(duì)立法機(jī)關(guān)的權(quán)力委托,這是立法機(jī)關(guān)所負(fù)之立法義務(wù)由以產(chǎn)生的源頭所在。因此,對(duì)立法不作為的本源性理解,應(yīng)該追溯至立法機(jī)關(guān)對(duì)其所肩負(fù)的憲法委托義務(wù)的違反, [23]將其定位成:負(fù)有憲法委托義務(wù)的立法機(jī)關(guān),違反憲法明令或者暗含的憲法委托義務(wù), [24]不適時(shí)地制定出相應(yīng)的立法或者不及時(shí)地對(duì)現(xiàn)行的立法進(jìn)行清理,從而使基本權(quán)利處于制度性虛置狀態(tài)之中的一種現(xiàn)象。由于立法主體多元化的制度現(xiàn)實(shí)、憲法規(guī)范固有的特性以及由此而決定的憲法文本的語言特點(diǎn)等諸多方面的原因,立法不作為在人們的思維層面往往顯現(xiàn)出多樣化的形式。 [25]在筆者看來,對(duì)立法不作為的理解和定位應(yīng)該圍繞憲法委托和基本權(quán)利兩個(gè)結(jié)點(diǎn)而展開,并且應(yīng)該將視角定位于負(fù)有立法義務(wù)的主體應(yīng)當(dāng)立法但由于諸多因素的掣肘而沒有立法的層面,至于因?yàn)榉傻穆┒炊a(chǎn)生的立法缺位以及“法律不人”之地的所謂法律缺位卻不能納入到立法不作為的范圍之內(nèi)。那么,這種意義上的立法不作為究竟是怎么產(chǎn)生的呢?筆者認(rèn)為主要有以下兩個(gè)方面的原因:其一,立法由以啟動(dòng)的邏輯起點(diǎn)在現(xiàn)實(shí)和理念層面的不一致以及多數(shù)決所固有的制度瑕疵和運(yùn)行缺陷。從理論上來說,立法活動(dòng)和基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)之間在憲法理念上存在著邏輯上的關(guān)聯(lián)。但是,由于憲法對(duì)立法機(jī)關(guān)的委托僅僅是道德性的、原則上不附加期限要求的義務(wù), [26]因此,立法的內(nèi)容及立法的時(shí)間實(shí)際上屬于立法機(jī)關(guān)裁量范圍之內(nèi)的事。而且,由于立法遵循的是多數(shù)決規(guī)則,使得上述問題即便對(duì)于立法機(jī)關(guān)來說也具有一定的或然性,這在利益多元的社會(huì)場景下表現(xiàn)得尤其明顯,美國就是典型的實(shí)例。 [27]如此以來,立法活動(dòng)的邏輯起點(diǎn)就顯現(xiàn)出了現(xiàn)實(shí)層面和理論層面的不一致。就立法實(shí)踐來說,立法活動(dòng)主要是基于利益的驅(qū)動(dòng)而開始的,基本權(quán)利對(duì)于立法活動(dòng)而言,更多地是一種先期預(yù)設(shè)的、不可抵觸的外在邊限,而不是一種剛性的、要求其限期行動(dòng)的行為法則。誠然,基本權(quán)利兼具主觀權(quán)利和客觀法的雙重屬性,而且,即便就自由權(quán)來說,沒有立法機(jī)關(guān)通過積極作為給其創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性前提條件,實(shí)際上也往往是無法實(shí)現(xiàn)的,但是,立法機(jī)關(guān)所特有的多數(shù)決機(jī)制決定了它的運(yùn)作邏輯只能是政治性的利益搏弈,而不能是象司法機(jī)關(guān)那樣的法律性邏輯推理,多數(shù)決機(jī)制的民主性和它所推導(dǎo)出來的結(jié)果的不確定性實(shí)際上應(yīng)該是關(guān)聯(lián)在一起的,對(duì)立法結(jié)果, 的確定預(yù)期反而是對(duì)民主的實(shí)質(zhì)性背叛,這一點(diǎn)和司法活動(dòng)的行為邏輯具有本質(zhì)的不同。因此,就這一點(diǎn)來說,基本權(quán)利的先期存在并不意味著肩負(fù)憲法委托義務(wù)的立法機(jī)關(guān)的必然作為。舍此而外,還必須注意到的是,多數(shù)決規(guī)則所固有的制度瑕疵和運(yùn)行缺陷也會(huì)造成立法機(jī)關(guān)相較于基本權(quán)利的不作為。所謂制度瑕疵,就是說,基本權(quán)利承載著立憲主義之平行的價(jià)值追求—自由和平等,前者主要表現(xiàn)為自由權(quán),后者主要表現(xiàn)為社會(huì)權(quán),但是,多數(shù)決規(guī)則的內(nèi)在本質(zhì)決定了它實(shí)際上主要是和多數(shù)的自由關(guān)聯(lián)在一起的,與多數(shù)相對(duì)的少數(shù)所享有的平等權(quán)的保障卻無法納入到其規(guī)則的體系之內(nèi)。這在某種程度上似乎也昭示著憲政相較于民主的不可或缺的意義,從而也就潛在地隱含著立法相較于基本權(quán)利之不作為現(xiàn)象存在的邏輯必然性。所謂運(yùn)行缺陷,就是說,多數(shù)決規(guī)則固然有其存在的民主正當(dāng)性,但是,多數(shù)決只是民主的手段而不是民主的實(shí)質(zhì), [28]而且,多數(shù)決規(guī)則在運(yùn)行過程中還存在著諸多缺陷,諸如表決中有可能出現(xiàn)的所謂“孔多塞悖論”、 [29]表決策略行為所引致的表決結(jié)果的失真、不能絕對(duì)克服無知和偏見 [30]等等。如是這些缺陷在本文主題的語境之內(nèi)所導(dǎo)致的直接結(jié)果就是關(guān)涉基本權(quán)利的立法在質(zhì)或者量上的缺失。統(tǒng)而言之,筆者認(rèn)為,立法由以啟動(dòng)的邏輯起點(diǎn)在現(xiàn)實(shí)和理念層面的不一致以及多數(shù)決所固有的制度瑕疵和運(yùn)行缺陷是產(chǎn)生立法不作為的一個(gè)重要原因。其二,立法體制上的實(shí)用主義傾向和國家在立法中所處的主導(dǎo)地位使立法“偏離”了其由以啟動(dòng)的憲法基礎(chǔ)。這種狀況在我國立法中表現(xiàn)得尤其明顯。從憲法邏輯上來說,立法權(quán)的運(yùn)行歸根結(jié)底是為了保障基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)。但是,就我國而言,現(xiàn)行的立法體制卻具有非常突出的實(shí)用主義傾向, [31]立法的關(guān)注重點(diǎn)主要集中在為經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行提供保駕護(hù)航方面,公民之基本權(quán)利尤其是與經(jīng)濟(jì)無關(guān)的基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)和保障卻并不是其直接關(guān)注的重心。而且,立法完全是國家基于建構(gòu)社會(huì)的需要而計(jì)劃和啟動(dòng)的,憲法中關(guān)涉基本權(quán)利的規(guī)定不能在事實(shí)上成之為立法權(quán)由以發(fā)動(dòng)的邏輯起點(diǎn)。從我國人大制度的運(yùn)行機(jī)制來看,盡管它奉行民主集中制的核心原則,但是,“集中具有超越民主的意義,這種超越性被格式化為‘集中指導(dǎo)下的民主’! [32]具體到立法程序方面,集中凸顯為全國人大常委會(huì)在立法程序中的主導(dǎo)作用。 [33]如果進(jìn)而考慮到國務(wù)院在立法提案方面所處的事實(shí)上的主導(dǎo)地位 [34]以及外在于全國人大常委會(huì)但事實(shí)上在實(shí)際影響著立法的政黨因素,則可以非常清楚地看出國務(wù)院在立法中所起到的實(shí)際作用。更加之,在行政立法、授權(quán)立法具有正當(dāng)性的時(shí)代背景之下,立法權(quán)已然在事實(shí)上出現(xiàn)了向國務(wù)院及其職能部門的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移。在如是這些因素的綜合作用下,政府在基本權(quán)利實(shí)現(xiàn)方面的話語權(quán)被實(shí)質(zhì)性地抬升,基本權(quán)利不僅不再是立法由以啟動(dòng)的理念和邏輯基礎(chǔ),相反,它卻在一定程度上成為蔭庇于行政管理的附帶之物。如此以來,關(guān)涉基本權(quán)利的立法出現(xiàn)不作為現(xiàn)象也就是在所難免的了。 [35]
    其次,對(duì)立法不作為而引發(fā)的基本權(quán)利虛置現(xiàn)象的制度救濟(jì);緳(quán)利對(duì)立法的依附性和立法不作為的現(xiàn)實(shí)存在決定了基本權(quán)利在實(shí)然層面的虛置化狀態(tài),該種狀態(tài)在量上的積聚必然會(huì)使長期浸潤于基本權(quán)利理念之中的人們產(chǎn)生心理上的落差,并進(jìn)而演化為對(duì)以基本權(quán)利為邏輯基點(diǎn)的立法行為的制度性反思。長于理性思辯的人們很快就會(huì)發(fā)現(xiàn):取代君主專制制度而建立起來的民主制度固然存在著諸多瑕疵,但它卻是后君主專制時(shí)代人們的理性所能夠發(fā)現(xiàn)的最好的制度,而且,該種制度所具有的瑕疵實(shí)際上是可以通過憲政制度的合力實(shí)現(xiàn)最大限度的消解的,這在思想的始源點(diǎn)上導(dǎo)源于人們?cè)谡軐W(xué)理念上對(duì)民主與憲政之關(guān)系的探討。正是在對(duì)二者之間的關(guān)系有著深刻洞察的哲學(xué)基礎(chǔ)上,承載二者之共同理念的立憲主義制度方才被精英人士作為一種制度的理想而提出,并隨之被對(duì)此逐漸產(chǎn)生共性體認(rèn)的人們所接受,成為現(xiàn)今世界人們所共同追求的一種政治理想。從憲政理念的角度來說,民主是不可或缺的,但它同時(shí)又是存在諸多瑕疵的,因此,就必須通過制度性羈絆的設(shè)置來將其納人到實(shí)現(xiàn)共和理想的制度軌道,而將民主、憲政、共和關(guān)聯(lián)在一起的邏輯鏈條實(shí)際上就是作為憲政之核心主旨的基本權(quán)利。由此而沉淀到本文的主題語境之中,筆者認(rèn)為,法律的不作為固然會(huì)在相當(dāng)程度上造成基本權(quán)利的虛置,但是,這在某種意義上實(shí)際也是多數(shù)民主自身所無法根除的一種制度缺陷,只要在不侵損民主根基的前提下,通過憲政制度的矯正,基本權(quán)利原本具有的完整內(nèi)涵是會(huì)在一定程度上得到恢復(fù)的。這一點(diǎn),從西方一些國家對(duì)此所做的制度設(shè)計(jì)中可以窺察出來。在德國,針對(duì)立法中存在的不作為現(xiàn)象,學(xué)界認(rèn)為存在四種救濟(jì)途徑,即:憲法訴愿、法規(guī)審查、聯(lián)邦總統(tǒng)的制衡、直接適用基本權(quán)利等。 [36]上述救濟(jì)途徑盡管在具體運(yùn)作方式方面存在著迥然的差異,但是,蘊(yùn)于其中的內(nèi)在機(jī)理卻是相同的,即都是意圖依托對(duì)多數(shù)民主施加限制的憲政制度,對(duì)肩負(fù)立法使命的國家機(jī)構(gòu)實(shí)施必要的制度性督促,從而使其注意到自己所肩負(fù)的憲法委托責(zé)任,并通過立法消除該種不作為狀態(tài)。在實(shí)施該種督促的過程中,相關(guān)憲政機(jī)構(gòu)由以施加限制的工具憑借就是基本權(quán)利。 [37]但是,必須注意到的是,如果想當(dāng)然地認(rèn)為通過上述類型的救濟(jì),立法不作為的現(xiàn)象就會(huì)隨之徹底消失、公民的基本權(quán)利就會(huì)徹底得到實(shí)現(xiàn),那只能是一種蒙太奇般的理想夢(mèng)幻。正如筆者前面所提及到的,對(duì)多數(shù)民主的限制必須建立在不侵損多數(shù)民主根基的前提之下,而且,由于多數(shù)民主的行為邏輯是政治性的利益搏弈,而不是法律性的邏輯推理,因此,該種限制相較于立法不作為所能起到的效果只能是適度的,而不能是一種基于憲法的客觀法屬性而產(chǎn)生的文本性的“法治主義”幻想。 [38]當(dāng)然,這也并不意味著對(duì)上述矯正制度應(yīng)該秉持過于悲觀的態(tài)度。正如前文所談及的那樣,立法不作為可以分為兩種情形,即:不適時(shí)地制定出相應(yīng)的立法和不及時(shí)地對(duì)現(xiàn)行的立法進(jìn)行清理。對(duì)第一種情形,由于關(guān)涉到基本法所設(shè)定的分權(quán)體制,更加之由議會(huì)特有的多數(shù)決機(jī)制所決定的客觀上的強(qiáng)制不能,因此,上述諸種救濟(jì)手段往往是難以通過對(duì)它直接施加強(qiáng)制起到矯正功效的。但是,就后種情形而言,情形卻顯見得完全不同,這一點(diǎn),從德國聯(lián)邦憲法法院在20世紀(jì)50年代的立場轉(zhuǎn)變中可以清楚地看出來。 [39]而且,即便就第一種情形來說,也不意味著絕對(duì)的無法施加強(qiáng)制。從德國聯(lián)邦憲法法院的裁判實(shí)踐來看,20世紀(jì)60年代末期以后,為了制止立法者對(duì)其判決的忽視,聯(lián)邦憲法法院采納了學(xué)界早前所提出的“期限”理論,要求立法機(jī)關(guān)在限定的期限內(nèi)制定出相關(guān)的立法。 [40]由于聯(lián)邦憲法法院的裁決對(duì)包括立法機(jī)關(guān)在內(nèi)的所有國家公權(quán)力機(jī)關(guān)都是具有拘束力的, [41]因此立法機(jī)關(guān)就必須在限定的期限內(nèi)實(shí)施相應(yīng)的立法舉措。在這種場景下,基本法的至上性以及由此而衍生出的人們對(duì)憲法法院裁決的遵從將轉(zhuǎn)化為消解多方利益搏弈過程中多數(shù)難以形成難題的催化劑,從而促成法律的適時(shí)出臺(tái)。當(dāng)然,就德國聯(lián)邦憲法法院的總體審判實(shí)踐而言,對(duì)立法不作為的矯正重心主要集中在相對(duì)的立法不作為層面,而且,在對(duì)該種類型立法不作為的矯正過程中也是盡可能地保持對(duì)立法機(jī)關(guān)的尊重。這不僅給我們勾勒出了一條關(guān)涉該命題的行為脈絡(luò),而且也從實(shí)踐的角度反證了民主與憲政之間的內(nèi)在邏輯機(jī)理,而這,事實(shí)上也是各國憲政制度架構(gòu)中所共同遵循的價(jià)值準(zhǔn)則。在日本,立法不作為也分為絕對(duì)的立法不作為和相對(duì)的立法不作為,前者是指立法自始就不存在的一種狀態(tài),后者所指的是既存立法在內(nèi)容、程序、范圍等方面存在的不足或不公正,這兩種不作為盡管都是法院審查的對(duì)象,但是它們“在訴訟提起的方法、法院對(duì)合憲性的審查方法、除卻危險(xiǎn)性乃至法律救濟(jì)方面都有很大的不同! [42]如果立法機(jī)關(guān)違反憲法上的立法義務(wù)沒有立法,其不作為不應(yīng)該被立即認(rèn)為是違憲,而應(yīng)該給立法機(jī)關(guān)留有一個(gè)“合理的期間”,在該期間之內(nèi),立法不作為處于違憲狀態(tài),但不認(rèn)為是確定的違憲。只有在合理期間屆滿之后,立法不作為才被認(rèn)為是違憲。 [43]在對(duì)立法不作為的救濟(jì)方式方面,法院一般僅僅是宣布立法不作為違憲,把解決方法留給立法機(jī)關(guān)。只有在非常必要的情形下,法院方才作出積極的判決。 [44]將日本的上述做法與德國做一下聯(lián)結(jié)分析,可以看出:二者所秉持的行為邏輯實(shí)際上是基本一致的,這也就再次從實(shí)踐的角度凸顯了民主與憲政之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系。就本部分的主題而言,實(shí)際上也就起到了強(qiáng)化筆者前述立場的功效。
    三、法律漏洞問題上的應(yīng)然立場與該種狀態(tài)下之基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)
    (一)法律漏洞問題上的應(yīng)然立場。法律漏洞是“指法律體系上違反計(jì)劃之不圓滿性狀態(tài)”,它具有違反計(jì)劃性和不圓滿性的特征。 [45]由于基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)在較大程度上依賴于法律對(duì)其所做的具體化,因此法律漏洞的存在必然會(huì)對(duì)基本權(quán)利的保障造成消極的影響,加劇上文所說之基本權(quán)利的虛置化狀態(tài)。但是,從法理學(xué)的角度來看,法律是否存在漏洞卻并不是一個(gè)具有確定答案的問題,不同法學(xué)流派對(duì)此秉持不同的見解。在自然法的視野中,法律是人類理性和正義的體現(xiàn),它的內(nèi)容被自然法所涵攝,必須反映并服從自然法的要求。在表現(xiàn)形式上,法律固然表現(xiàn)為剛性的規(guī)則,但同時(shí)還包括公平、正義等抽象的道德原則,法律實(shí)際上就是由理性和正義感引申出來的道德原則在法律規(guī)則和概念中的體現(xiàn)。在這種法學(xué)理念的意境中,法律漏洞是不存在的。與之相比,在法律和道德的相互關(guān)系上,分析法學(xué)卻持迥然相異的立場。在它看來,法律是社會(huì)的主權(quán)者為支配社會(huì)成員而發(fā)布的一種命令, [46]法律與道德是相互分離的,二者之間不存在必然的聯(lián)系。在表現(xiàn)形式上,法律僅僅表現(xiàn)為實(shí)在的法律規(guī)定,不包括抽象的道德原則。分析法學(xué)否認(rèn)法律之外的道德對(duì)其內(nèi)容的涵攝,不關(guān)注對(duì)法律的價(jià)值評(píng)判,相反,它注重對(duì)法律概念的實(shí)證分析,認(rèn)為依靠邏輯推理就可以確定可供適用的法律規(guī)則。相比之下,分析法學(xué)派所提出的不再是一些象古典自然法學(xué)派那樣的關(guān)涉權(quán)利、法治的空洞名詞和意識(shí)形態(tài)般的宣誓,而是著眼于現(xiàn)實(shí)法律制度的具體操作和運(yùn)行。在近代民主憲政制度已然確立的時(shí)代背景之下,這與現(xiàn)實(shí)社會(huì)的法治理念顯然更為切近。但是,它對(duì)于現(xiàn)實(shí)法律制度的關(guān)注卻衍生出了對(duì)立法理性的過度迷幻,認(rèn)為人類憑借自身的理性能力能夠制定出體系完備、邏輯自恰的完美法典,法官基于邏輯推理就可以解決其面臨的所有問題,這在19世紀(jì)德國的潘德克吞法學(xué)中表現(xiàn)得尤其明顯。 [47]如是以來,在法律是否存在漏洞這一問題上,古典自然法學(xué)和傳統(tǒng)分析實(shí)證法學(xué)就顯見得有些殊途同歸。這也正如德國學(xué)者考夫曼所洞察的那樣:按照自然法和法實(shí)證主義的邏輯,法律本無漏洞。 [48]分析法學(xué)派的上述立場遭到了以耶林為代表的自由法論者的攻擊。在他們看來,認(rèn)為法律無所不包的觀點(diǎn)是虛幻的、不切實(shí)際的。立法者認(rèn)識(shí)能力有限,不可能預(yù)見到將來發(fā)生的一切事情,而且,即便他能夠預(yù)見,也會(huì)由于表現(xiàn)手段有限而不能將之完全納入法律規(guī)范,因而法律必然是不完全的。對(duì)此,以哈特為代表的新分析法學(xué)作出了回應(yīng)。他一方面繼續(xù)奉行“法律與道德”相分離的核心立場,另一方面又對(duì)其先賢所秉持的傳統(tǒng)觀念進(jìn)行了修正。在法律體系的建構(gòu)上,哈特不再象先前時(shí)期的概念法學(xué)那樣迷戀于建立一個(gè)封閉性的概念體系,而是站在語言分析哲學(xué)的立場,認(rèn)為法律規(guī)則有可能存在“空缺結(jié)構(gòu)”。 [49]為了應(yīng)對(duì)該種“空缺結(jié)構(gòu)”,法官就必須行使自由裁量權(quán),“法官造法”由是就顯見得不可避免。在哈特的理論中,盡管力圖對(duì)法官的造法行為進(jìn)行客觀化的塑造, [50]甚至為此將原則也引入其規(guī)則理論之中, [51]但是卻觸及到了分析實(shí)證法學(xué)的核心立場,遭到了以德沃金為代表的新自然法學(xué)派的攻擊。在德沃金看來,分析實(shí)證法學(xué)的核心立場在于:崇尚規(guī)則理性、推崇邏輯推理、迷戀并接受概念的支配,排斥法律適用中的價(jià)值判斷。因此,如果將蘊(yùn)涵價(jià)值評(píng)判色彩的原則引入其理論模式之中,事實(shí)上等同于放棄了分析實(shí)證法學(xué)的基本立場。 [52]更加之,哈特理論中的自由裁量理論實(shí)際上是非常強(qiáng)勢(shì)的,法官在行使自由裁量權(quán)的時(shí)候,可以“不受任何法律權(quán)威制定的標(biāo)準(zhǔn)的約束! [53]如是以來,不僅人民所享有的權(quán)利將遭受法官之不受限制的自由裁量的威脅, [54]而且,事實(shí)上已然因?yàn)椤胺膳c道德的泯混”而遭受根本性沖擊的法實(shí)證主義卻反而成了塑造法官裁決客觀性的外在憑借。對(duì)于哈特理論中所存在的這種邏輯上的不自恰,德國學(xué)者考夫曼秉持了與德沃金相同的立場。他對(duì)法實(shí)證主義謀求通過一種純粹的形式來獲取法的內(nèi)容的立場進(jìn)行了猛烈的抨擊, [55]在他看來,“自然法與實(shí)證主義法學(xué)都是建立在唯名論哲學(xué)基礎(chǔ)上的一種研究方向”,但正確的道路卻應(yīng)該是:“走一條超越自然法與實(shí)證法的第三條道路! [56]
    綜合上述,可以看出,法律是否存在漏洞實(shí)際上是一個(gè)仁者見仁、因人而異的問題,對(duì)該問題所秉持的見解歸根結(jié)底取決于論者在關(guān)涉法律是什么這一本原性問題上的核心立場以及由此而決定的研究法律的思維路徑。對(duì)此,筆者認(rèn)為,在現(xiàn)代法治社會(huì)的語境之下,公平、正義等抽象的道德原則盡管仍然有其存在的積極意義,但是,對(duì)法律的關(guān)注顯然更應(yīng)該著眼于實(shí)證的法律規(guī)范。古典自然法學(xué)和傳統(tǒng)分析實(shí)證法學(xué)解讀法律的基本理路固然有其可取之處,但同時(shí)也根深蒂固地存在一些自身所無法克服的瑕疵, [57]現(xiàn)今時(shí)期人們研究法律的理想范式應(yīng)該是將前者所奉行的“價(jià)值分析方法”和后者所奉行的“實(shí)證分析方法”有機(jī)地關(guān)聯(lián)起來,走一條折中型的發(fā)展道路。事實(shí)上,這也正是從二十世紀(jì)中期以來法學(xué)發(fā)展的基本趨勢(shì),哈特的新分析法學(xué)、 [58]德沃金的新自然法學(xué)以及考夫曼所提出的“第三條道路”理論實(shí)際上都是這種發(fā)展趨勢(shì)的反映。立基于此,在法律漏洞問題上應(yīng)該秉持的正確立場是:弱化自身所歸屬的唯名論哲學(xué)立場的束縛,正視法律規(guī)則中存在漏洞的現(xiàn)實(shí),并進(jìn)而謀求較為妥當(dāng)?shù)闹贫然鉀Q路徑,套用考夫曼的說法,就是要“走一條超越自然法與實(shí)證法的第三條道路”。就前面所引介的關(guān)涉法律漏洞問題的諸種觀點(diǎn)而言,從外觀上來看,哈特與德沃金、考夫曼的立場是根本對(duì)立的。但是,這種對(duì)立實(shí)際上是建立在被考夫曼稱之為唯名論哲學(xué)的思維語境之下的。如果拋開他們各自所歸屬的這種唯名論哲學(xué)立場,在法律規(guī)則存在漏洞這一問題上他們實(shí)際上是有著共性的體認(rèn)的。就德沃金來說,他取代自然法原則而引入到實(shí)證法之中的法律原則實(shí)際上就是為了應(yīng)對(duì)法律規(guī)則中存在的漏洞,這種見解盡管哈特也曾經(jīng)提出過, [59]但是由于其所歸屬的法實(shí)證主義的核心立場,因而該種觀點(diǎn)相對(duì)于德沃金來說,就是一種“真知灼見”,對(duì)哈特而言,卻只能是一種“無法自恰的邏輯悖論”。與哈特相比,考夫曼在外觀上秉持與德沃金相同的立場,也不承認(rèn)法律存在漏洞。但是,他所提出的類型思維、事物本質(zhì)理論實(shí)際上具有與德沃金所創(chuàng)立之法律原則理論異曲同工的效果。誠然,考夫曼所宣揚(yáng)之“事物本質(zhì)”與其老師拉德布魯赫理論中的“事物本質(zhì)”不完全相同,并不是直接為了應(yīng)對(duì)法律漏洞的場景, [60]但是,彌補(bǔ)法律漏洞卻也屬于其“事物本質(zhì)”理論的實(shí)際功效之一。因此,筆者認(rèn)為,我們現(xiàn)在所面臨的問題實(shí)際上不是“法律是否存在漏洞”的問題,而是“如何面對(duì)和解決法律漏洞”的問題。
    (二)法律漏洞場景下基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)。法律漏洞的現(xiàn)實(shí)存在將有礙于立法初衷的實(shí)現(xiàn),而且,由于基本權(quán)利對(duì)立法的依附性,它同時(shí)也將在一定程度上造成基本權(quán)利的虛置。因此,對(duì)法律漏洞問題的解決就顯見得不僅僅是一個(gè)法律層面的問題,而是有著更為深遠(yuǎn)的憲法意義。筆者認(rèn)為,法律漏洞場景下基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)應(yīng)該盡可能地依托相關(guān)的法律制度,借助立法者在其規(guī)范體系內(nèi)所構(gòu)筑的技術(shù)操作平臺(tái)和接駁管道,在法官的協(xié)同下將基本權(quán)利的精神輸送到該種制度之中。如是以來,不僅法律的漏洞得以填補(bǔ),基本權(quán)利的精神也因之而得以實(shí)現(xiàn)。更為關(guān)鍵的是,法律制度的體系結(jié)構(gòu)在動(dòng)態(tài)的運(yùn)行過程中也將因之而顯見得更加圓潤、更加流暢。對(duì)此,筆者擬從以下兩個(gè)方面進(jìn)行分析和說明:
    其一,法律原則的適用及基本權(quán)利對(duì)法律原則的客觀化塑造。誠如前文所言,對(duì)法律漏洞問題的立場取決于對(duì)法律是什么這一本原性問題的理解。如果將法律單一地理解為法律規(guī)范的話,它確實(shí)是存在漏洞的。對(duì)此,哈特在其論著《法律的概念》一書中有著經(jīng)典的闡述。哈特認(rèn)為,法律規(guī)則確實(shí)存在著空缺結(jié)構(gòu),需要法官對(duì)此作出自由裁量,但是,作為法律規(guī)則之主體的“意思中心”足以影響法官對(duì)法律規(guī)則之“開放結(jié)構(gòu)”的裁量性解釋。而且,對(duì)于法律的整體而言,這僅僅是“一種非常罕見的例外情況”。然而,從實(shí)踐的角度來看,這種所謂的客觀性解釋必然會(huì)受到“解釋者本人的理論前境或者說受其特定的文化傳統(tǒng)和政治道德觀念的約束,” [61]從而使法律適用的過程顯見得并不是一個(gè)簡單的機(jī)械操作過程。如果進(jìn)而考慮到德沃金對(duì)哈特之“錯(cuò)誤描述審判實(shí)踐”的指責(zé), [62]哈氏理論中所竭力防范的“規(guī)則懷疑論”很有可能在其構(gòu)想的法官對(duì)法律規(guī)則之空缺結(jié)構(gòu)應(yīng)對(duì)的過程中出現(xiàn)。與之相比,德沃金所“采行”的卻是另外一種路徑。德沃金對(duì)古典自然法的基本立場進(jìn)行了觀點(diǎn)上的改造,將外在于實(shí)證法而存在的自然法通過法律原則這一制度性載體引入到了實(shí)證法之中。相較于哈特的分析實(shí)證法學(xué)來說,德沃金的理論由于將法律的外在表現(xiàn)形式或者內(nèi)涵做了實(shí)質(zhì)性的拓展,因而,他實(shí)際上是不承認(rèn)法律存在漏洞的。但是,正如筆者在上文中所申明的,在現(xiàn)代法治社會(huì)的語境之下,對(duì)法律的關(guān)注應(yīng)該主要著眼于實(shí)證的法律規(guī)范,對(duì)法律漏洞的立場應(yīng)該從這個(gè)基本前提出發(fā)。因此,從這個(gè)角度來說,德沃金的相關(guān)理論實(shí)際上可以被理解為是對(duì)哈特之填補(bǔ)法律漏洞思路的修正—對(duì)法律漏洞的填補(bǔ)不應(yīng)該寄希望于法官對(duì)法律規(guī)則的自由裁量,而應(yīng)該依賴法律原則的適用。與哈特理論中法官對(duì)法律規(guī)則的自由裁量相比,法律原則的適用顯然要更為客觀一些。但是,由于法律原則的適用也必然會(huì)涉及到價(jià)值評(píng)判,因而該種適用也存在進(jìn)行客觀化塑造、以提升其正當(dāng)性的問題。這一點(diǎn),在德沃金的理論中顯然已經(jīng)注意到了。 [63]客觀而論,德沃金所設(shè)想的那種塑造手段依然具有明顯的自然法色彩, [64]但是,他畢竟在實(shí)證法的框架之內(nèi)搭建起了避免出現(xiàn)“規(guī)則懷疑論”的制度性平臺(tái)。如果能夠在其理論的基礎(chǔ)上做進(jìn)一步的修飾和強(qiáng)化、將這種客觀化的塑造手段進(jìn)一步拉人實(shí)證法的語境范圍之內(nèi)的話,哈特理論中所存在的風(fēng)險(xiǎn)和德沃金理論中所蘊(yùn)涵的自然法色彩是有望被最大限度地弱化的,更為關(guān)鍵的是,將由此而獲得一個(gè)彌補(bǔ)法律漏洞的正當(dāng)化渠道。筆者認(rèn)為,解決這一難題的出路在于借助基本權(quán)利對(duì)法律原則進(jìn)行客觀化塑造。申而論之,作為國家公權(quán)力機(jī)關(guān)的普通法院,固然需要依法進(jìn)行裁判,但是它同時(shí)也必須接受基本權(quán)利對(duì)其施加的拘束。如果法官在對(duì)具有道德包容性的法律原則進(jìn)行價(jià)值評(píng)判的時(shí)候,能夠?qū)⒒緳?quán)利的精神注入其中,并在實(shí)施該種注入的過程中有意識(shí)地將其妥當(dāng)?shù)厍度胂惹按嬖诘挠蓱椃ㄅ欣、司法判例等組合而成的關(guān)涉基本權(quán)利之精神的宣示體系之中,那么,在立憲主義的背景之下,法官對(duì)法律原則所做的相關(guān)“道德解讀”必將因之而獲得最為強(qiáng)勁的客觀化塑造。對(duì)此,德國學(xué)者拉倫茲 [65]和庫勒爾 [66]曾經(jīng)做過相關(guān)的闡述。從實(shí)際效果來看,經(jīng)過基本權(quán)利的鍛造和該種“宣示體系”的整塑之后,法律原則和道德評(píng)判關(guān)聯(lián)在一起的外在面相將被最大限度地修正,逐漸增添乃至具備實(shí)證法的外觀屬性。如是以來,不僅德氏理論中的自然法色彩得以弱化,哈特理論中所蘊(yùn)涵的法官進(jìn)行自我價(jià)值理念邏輯走私的風(fēng)險(xiǎn)得以排除,而且,作為根本法的憲法之精神也得以實(shí)現(xiàn)在作為其下位法的法律中的正當(dāng)性滲透。就本部分的主題而言,法律漏洞場景下的基本權(quán)利也將因之而合乎邏輯地獲取到由以實(shí)現(xiàn)的制度化渠道。這一點(diǎn),從近年來國內(nèi)外的司法實(shí)踐中可以得到更為深刻的體察。 [67]
    其二,構(gòu)筑私法與公法接駁的管道,確;緳(quán)利由以實(shí)現(xiàn)的法律依托。法律漏洞固然可能是由于自然語言所固有的空缺結(jié)構(gòu)、以及人類評(píng)價(jià)能力的局限性等原因而產(chǎn)生的,。但它也有可能是因?yàn)閲伊⒎ㄕ咴趧?dòng)線上的不流暢所造成的。與前者相比,后種情形下的法律漏洞并不表現(xiàn)為法律規(guī)范本身在內(nèi)涵或者外延上的模糊,而是表現(xiàn)為私法與公法在接駁上的困難。這種困難使得現(xiàn)實(shí)存在的公法規(guī)范無法保持對(duì)私法領(lǐng)域的必要的效力涵攝,進(jìn)而使其所承載的“基本權(quán)利”在遭受私法主體侵害的場景下無法獲致由以實(shí)現(xiàn)所必須的法律依托。例如,1999年1月11日,王春立等16名下崗職工向北京市西城區(qū)法院起訴原單位民族飯店,認(rèn)為被告侵害了他們作為公民的最基本的政治權(quán)利—選舉權(quán),要求民族飯店承擔(dān)法律責(zé)任,并賠償經(jīng)濟(jì)損失200萬元。 [69]1999年1月21日,北京市西城區(qū)法院(1999)西民初字第825號(hào)《民事裁定書》指出:“本院認(rèn)為王春立等人要求民族飯店承擔(dān)其未能參加選舉的法律責(zé)任并賠償經(jīng)濟(jì)損失的要求,依有關(guān)規(guī)定,應(yīng)由有關(guān)行政部門解決,本案不屬于法院的受理范圍”。1月22日,王春立等訴至北京市中級(jí)人民法院。1999年4月,北京市中級(jí)人民法院作出裁定,不予以受理。 [70]再如,1999年1月29日,山東魯南鐵合金總廠工人齊玉苓向棗莊市中級(jí)人民法院起訴陳曉琪等,認(rèn)為他們侵害了自己的受教育權(quán)等法律權(quán)益,要求被告停止侵害,并賠償經(jīng)濟(jì)損失和精神損失。 [71]法院宣判后,齊玉苓不服一審判決,向山東省高級(jí)人民法院提起上訴。山東省高級(jí)人民法院認(rèn)為該案存在適用法律方面的疑難問題,遂報(bào)請(qǐng)最高人民法院進(jìn)行解釋。最高人民法院研究后認(rèn)為:當(dāng)事人齊玉苓主張的受教育權(quán),來源于我國憲法第46條第1款的規(guī)定。根據(jù)該案事實(shí),陳曉琪等以侵犯姓名權(quán)的手段,侵犯了齊玉苓依據(jù)憲法規(guī)定所享有的受教育的基本權(quán)利,并造成了具體的損害后果,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。據(jù)此,最高人民法院以法釋[2001]25號(hào)司法解釋批復(fù)了山東省高級(jí)人民法院的請(qǐng)示。 [72]隨后,山東省高級(jí)人民法院依照憲法第46條、最高人民法院(2001)法釋25號(hào)批復(fù)以及《民事訴訟法》第153<, /SPAN>條第1款第3項(xiàng)的規(guī)定,于2001年8月23日作出判決。
    比較上述兩個(gè)案件,可以發(fā)現(xiàn),盡管法院在對(duì)二者的程序處理方面不甚相同,但是內(nèi)蘊(yùn)于法院行為之中的思維脈絡(luò)卻呈現(xiàn)出共同之處:就前者而言,盡管王春立等人的選舉權(quán)遭到了現(xiàn)實(shí)的“侵害”,但是,由于該種權(quán)利是選舉法、刑法等公法所確認(rèn)和保護(hù)的權(quán)利,不屬于民法所保護(hù)的人格權(quán)和財(cái)產(chǎn)權(quán)的范圍,因此他們無法通過民事訴訟獲得救濟(jì);就后者而言,盡管法院受理了該案,但是,法院受理該案的主要原因不是因?yàn)樵嫠V稱的受教育權(quán),而是因?yàn)樗c姓名權(quán)之間所存在的邏輯關(guān)聯(lián)、以及民法中一般人格權(quán)對(duì)它的涵蓋。而且,從該案的實(shí)體處理來看,法院最終的裁決依據(jù)并不是作為公法的教育法,而是憲法第46條中關(guān)于受教育權(quán)的規(guī)定。如是這些充分表明:在目前的司法理念之下,私法與公法之間存在著徑渭分明的界限,前者以人格權(quán)和財(cái)產(chǎn)權(quán)為關(guān)照對(duì)象,后者所規(guī)范的是舍此而外的其它權(quán)利,該種權(quán)利與私法之間不存在邏輯上的關(guān)聯(lián)。然而,正如上述案例所展現(xiàn)的那樣,公法權(quán)利完全有可能遭受來自私法主體的侵害,司法者如果無視這種客觀存在的現(xiàn)實(shí),繼續(xù)固守私法與公法截然二分的傳統(tǒng)理念,則不僅公法規(guī)范的實(shí)質(zhì)性效力將受到侵損,而且該種規(guī)范原本具有的支撐私法自治空間的功能也將受到損害。更為關(guān)鍵的是,該種案件的解決將動(dòng)輒上升到憲法的層面,引發(fā)民眾乃至法院對(duì)基本權(quán)利之司法適用的過當(dāng)?shù)纳萃。這就不僅背離了目前的制度現(xiàn)實(shí),而且也有損于窮盡法律救濟(jì)的原則。筆者認(rèn)為,這種狀況的產(chǎn)生固然有著諸多方面的原因,但歸根結(jié)底是由于民事立法者在其規(guī)范體系之內(nèi)沒有妥當(dāng)?shù)貥?gòu)筑好接駁公法的管道所造成的,這實(shí)際上屬于另外一種形式的法律漏洞。因此,填補(bǔ)該種漏洞的較為妥當(dāng)?shù)姆绞骄褪菢?gòu)筑和修葺好相應(yīng)的接駁管道,并由法官將現(xiàn)實(shí)存在的公法權(quán)利適量地引入到私法領(lǐng)域中來。鑒于該種權(quán)利原本鎖定的國家面向,為了提升民事法官適用該種權(quán)利的正當(dāng)性,應(yīng)該將它與基本權(quán)利的實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)起來,在不至于過當(dāng)壓制私法自治的前提下,盡可能地對(duì)該種適用進(jìn)行客觀化的塑造。目前,德國和我國臺(tái)灣地區(qū)在這一領(lǐng)域有著較為成功的經(jīng)驗(yàn), [73]我國民事立法中也客觀存在一定的規(guī)范基礎(chǔ), [74]如果在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步增設(shè)“法益侵害型”侵權(quán)行為制度, [75]并輔之以訴權(quán)理論的更新和司法制度的協(xié)同,該種法律漏洞必然會(huì)得到較為妥當(dāng)?shù)奶钛a(bǔ)。




    注釋:
    [1]如,亞里士多德的國家自然發(fā)生論,柏拉圖的國家社會(huì)分工論,中世紀(jì)的神權(quán)政治理論和中國歷史上的家國說等。
    [2]例如,英國保守主義學(xué)者伯克認(rèn)為,如果國家是一種社會(huì)契約的話,那么也是各代人之間的一個(gè)契約。該觀點(diǎn)實(shí)際上否認(rèn)了社會(huì)契約的理性創(chuàng)造國家學(xué)說,趨向于把國家視為一個(gè)歷史發(fā)展的自然產(chǎn)物,是由特定的環(huán)境、條件、性格、氣質(zhì),以及人民的道德、民俗和社會(huì)習(xí)慣所決定的。(參見Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, The Bobbs-Merrill Com-pany, Inc.,1955).英國學(xué)者弗格森也指出,“國家的建立是偶然的,它確實(shí)是人類行動(dòng)的結(jié)果,而不是人類設(shè)計(jì)的結(jié)果!保▍⒁姽耍骸蹲杂芍髁x和經(jīng)濟(jì)秩序》,賈湛、文躍然等譯,北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院出版社1991年版,第143頁)。其它如歷史法學(xué)派、功利主義學(xué)派以及實(shí)證主義學(xué)派等都對(duì)其做過抨擊。(參見梅因:《古代法》,沈景一譯,商務(wù)印書館1959年版;邊沁:《政府片論》,沈叔平等譯,商務(wù)印書館1955年版)。
    [3]例如盧梭也闡述“自然狀態(tài)”、“自然法”和“社會(huì)契約”,但他強(qiáng)調(diào)的自然狀態(tài)和自然法與霍布斯、洛克的內(nèi)容不一樣。他強(qiáng)調(diào)自然狀態(tài)下人們的團(tuán)體感,而不是霍布斯、洛克所強(qiáng)調(diào)的個(gè)人性,他強(qiáng)調(diào)感情而不是理性。而且,他認(rèn)為“社會(huì)契約”、“自然狀態(tài)”等只是一種假定,一種推理的便利。(參見薩拜因:《西方政治學(xué)說史》下冊(cè),劉山等譯,商務(wù)印書館1990年版)。
    [4]相關(guān)觀點(diǎn)可以參閱李仁玉、劉凱湘:《契約觀念與制度創(chuàng)新》,北京大學(xué)出版社1993年版。
    [5]關(guān)涉該問題的具體論述可以參閱劉志剛:《限制抑或形成:論關(guān)涉基本權(quán)利法律之功能的二元性》,載《河南省政法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)》2005年第6期。
    [6][美]杰克•唐納利:《普遍人權(quán)的理論與實(shí)踐》,王浦劬等譯,中國社會(huì)科學(xué)出版社2001年版,第32 - 33頁。
    [7]參見[日]大沼保昭:《人權(quán)、國家與文明》,王志安譯,三聯(lián)書店2003年版,第210頁。
    [8]BverfGE57,295 (1981).See Donald P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany,Duke University Press, 1997,P. 409.
    [9]例如,“隱私權(quán)本來屬于自由權(quán),但在現(xiàn)代信息化社會(huì)中,為實(shí)現(xiàn)這一權(quán)利,原則上需要保障以下權(quán)利:閱覽關(guān)于自己記錄的權(quán)利;當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己不應(yīng)該被收集和保存的信息或關(guān)于自己錯(cuò)誤的信息時(shí),要求消除或修改的權(quán)利。這就要求法律的制度化規(guī)定”。參見趙立新:《日本的“立法不作為”與違憲審查》,載《法律文化研究》2007年00期)。
    [10]與自由權(quán)相比,社會(huì)權(quán)的價(jià)值取向不在是自由,而是實(shí)質(zhì)意義上的平等;它不是一種消極的防御性權(quán)利,而是一種積極的請(qǐng)求權(quán);自由權(quán)可以通過訴訟獲得司法救濟(jì),而社會(huì)權(quán)卻不具有可訴性。
    [11]參見[德]Alex:《作為主觀權(quán)利與客觀規(guī)范的基本權(quán)》,程明修譯,載《憲政時(shí)代》第24卷第4期。
    [12]此處筆者意圖表達(dá)的意思是:依據(jù)法律保留原則,行政機(jī)關(guān)的行為如果關(guān)涉到對(duì)基本權(quán)利的侵害,必須有法律上的行為準(zhǔn)據(jù)。給付行為固然不需要必須有該種行為準(zhǔn)據(jù),但是,由于給付行為往往有可能意味著對(duì)其他個(gè)體的侵害,因而從遭受侵害者的角度來講,政府的給付行為就必須具有法律依據(jù)。如是以來,原本不需要法律準(zhǔn)據(jù)的給付行為就面臨著位階的提升,即由規(guī)章、法規(guī)改而轉(zhuǎn)變?yōu)榉,而轉(zhuǎn)變之后的法律就必須妥善處理好社會(huì)權(quán)與自由權(quán)之間的關(guān)系。
    [13]參見陳新民:《德國公法學(xué)基礎(chǔ)理論》(下冊(cè)),山東人民出版社2001年版,第361、362頁。
    [14]前注[13],陳新民書,第347頁。
    [15]前注[13],陳新民書,第347頁。
    [16]行政立法固然也需要遵循相關(guān)的民主程序,但在程序的民主性程度以及進(jìn)而導(dǎo)致的對(duì)公益的凝聚度方面顯然不如狹義上的法律。
    [17]在框架性限制方面,國外憲法學(xué)界有較為深入的研究,形成了一些較為成熟的理論,如“限縮的全面保留”(einge-schankter Totalvorbehalt) 、“擴(kuò)充的傳統(tǒng)保留”(erweiterter klassischer Vorbehalt)以及為德國憲法法院所提出的“重要性理論”等等。
    [18]對(duì)此所做的詳細(xì)闡述,可參閱劉志剛:《基本權(quán)利在特類民事行為中的適用》,載《現(xiàn)代法學(xué)》2009年第6期。
    [19]關(guān)于授權(quán)立法出現(xiàn)的原因,國外許多學(xué)者對(duì)此作過闡述。例如:(1) Garner: Adminstrative Law, London: Butterworth,c1985. (2) P. P. Craig: Administrative Law, London: Sweet & Maxwell: Thomson, 2003. (3)[日]室井力主編:《日本現(xiàn)代行政法》,吳微譯,中國政法大學(xué)出版社1995年版。國內(nèi)有學(xué)者從內(nèi)、外兩個(gè)方面對(duì)授權(quán)立法的原因進(jìn)行了探討,認(rèn)為產(chǎn)生授權(quán)立法的外在原因主要有三個(gè),即:人們觀念的轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟(jì)方面的原因、社會(huì)方面的原因;產(chǎn)生授權(quán)立法的內(nèi)在原因主要有五個(gè),即:立法機(jī)關(guān)的能力有限、立法機(jī)關(guān)的時(shí)間不足、彌補(bǔ)骨骼立法的不足、應(yīng)付緊急情況的需要、立法機(jī)關(guān)立法程序的繁雜等。對(duì)此,可參見吳大英、任允正、李林:《比較立法制度》,群眾出版社1992年版,第326-329頁。
    [20]法律保留可以分為絕對(duì)保留和相對(duì)保留,前者是不允許通過授權(quán)由行政機(jī)關(guān)來行使的。例如,根據(jù)我國《立法法》第9條的規(guī)定,有關(guān)對(duì)公民政治權(quán)利的剝奪和限制人身自由的強(qiáng)制措施和處罰是不允許授權(quán)給國務(wù)院的。
    [21]例如,我國《立法法》第10條規(guī)定,授權(quán)決定應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)的目的、范圍。被授權(quán)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照授權(quán)目的和范圍行使該項(xiàng)權(quán)力。被授權(quán)機(jī)關(guān)不得將該項(xiàng)權(quán)力轉(zhuǎn)授給其他機(jī)關(guān)。《立法法》第11條規(guī)定:授權(quán)立法事項(xiàng),經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn),制定法律的條件成熟時(shí),由全國人大及其常務(wù)委員會(huì)及時(shí)制定法律。法律制定后,相應(yīng)立法事項(xiàng)的授權(quán)終止。
    [22]對(duì)此,國內(nèi)大致有三種見解:其一,認(rèn)為授權(quán)立法的位階與授權(quán)機(jī)關(guān)依據(jù)職權(quán)制定的法文件的位階相同(參見周旺生:《立法論》,北京大學(xué)出版社1994年版,第395頁。);其二,認(rèn)為根據(jù)授權(quán)而制定的法文件是介于授權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)職權(quán)而制定的法文件與被授權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)職權(quán)而制定的法文件之間的一種具有新的效力等級(jí)的文件(參見郭道暉:《論立法無序現(xiàn)象及其對(duì)策》,載《法律學(xué)習(xí)與研究》1990年第5期);其三,認(rèn)為授權(quán)立法的位階與被授權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)職權(quán)制定的法文件的位階相同(參見張根大、方德明、祁九如:《立法學(xué)總論》,法律出版社1991年版,第217頁)。國內(nèi)多數(shù)學(xué)者傾向于第三種觀點(diǎn)。我國臺(tái)灣地區(qū)一些學(xué)者也持第三種立場。(參見城仲模:《行政法之基礎(chǔ)理論》,臺(tái)灣三民書局股份有限公司1983年版)。
    [23]憲法委托理論生成于20世紀(jì)中期的德國,其典型代表人物是易甫生、樂雪、溫厚茲等。關(guān)于該理論的詳細(xì)闡述,可參閱前注[13],陳新民書,第148-156頁。
    [24]德國學(xué)者易甫生將立法不作為和憲法委托關(guān)聯(lián)在了一起,以此為基礎(chǔ),對(duì)立法不作為進(jìn)行了描述。(參見林佳和:《西德立法者不作為之憲法訴愿之研究》,載《憲政時(shí)代》第16卷第3期,刊于1991年1月)。此處,根據(jù)行文和表達(dá)意圖的需要,在語言表述上做了進(jìn)一步的提煉。

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